• 知识产权要闻                                                       

      美高院不受理微软上诉 IE专利案地方法院重审

      美国最高法院不会受理微软的上诉。微软已经被裁决在IE浏览器中侵犯了一项专利,并被课以5亿多美元的罚款。

      美国当地时间本周一(10月31日),美国最高法院公布了这一决定,而且没有发表任何评论。这为联邦地方法院法官继续审理这一案件扫清了障碍。位于芝加哥的联邦地方法院在2003年8月份的裁决在互联网业界引起了轩然大波。如果Eolas公司以及加利福尼亚州大学最终胜诉,将迫使使用Flash和Acrobat等插件的网页被重新设计。

      在后来试图说服国会修改专利法的游说中,微软就援引Eolas起诉案作为“滥用起诉”的例子,这是立法机关应当禁止的。

      一家联邦法院在今年3月份推翻了联邦地方法院的裁决,并将案件发回联邦地方法院重新审理。

      微软希望这次它能够出示有关名为Viola的浏览器的证据。Viola是由计算机编程人员Pei Wei开发的,在加利福尼亚州申请专利一年前,他就向其它研究人员展示了该浏览器。

      Eolas持有的5838906号专利是在1998年获得的,讨论了在远程服务器上执行软件,并将结果返回给浏览器的方法,向用户提供具有交互能力的客户端计算。

      3G专利纠纷终于爆发 六巨头起诉高通

      3G专利纠纷终于爆发了,在2G时代具有垄断利益的诺基亚和爱立信等六大通信巨头近日分别向欧盟提起申诉,请求欧盟就3G技术巨头高通在3G移动技术基本专利授权方面的做法展开调查,并制止高通反公平竞争行为一事,而美国高通公司做出回应,认为竞争对手的种种指控是毫无事实和法律依据的。

      由于全球3G标准基于CDMA技术,而高通是CDMA技术专利的持有者,因此高通和其他公司的专利纠纷是迟早的事,而在酝酿许久之后,诺基亚等通信技术巨头终于展开进攻,表明全球3G市场已经全面展开,是到了坐下来把专利利益说清楚的时候了。

      提出诉讼的六大通信技术巨头是Broadcom、爱立信、NEC、诺基亚、松下和德州仪器,都是通信设备、手机芯片和产品的重量级人物,从他们的诉讼请求和高通的回应看,显然是这些产业链中游厂商难以认同高通牢牢占据产业链上游的利益结构,因此诉诸法律,希望对这一模式进行根本性的调整。重要的是,这一诉讼以及引发的连锁反应让业界充分认识到,合理的专利利益结构对于这个产业的进一步发展具有重要意义。

      从中国的3G产业进展来看,这一事件应当引起政策制定者对于中国3G标准TD-SCDMA中中国厂商利益格局的高度重视,目前TD-SCDMA的商业化进程已经不可阻挡,其3G专利的厘清应该提上议事日程,先和高通、西门子、诺基亚等技术巨头坐下来把TD-SCDMA的专利结构谈判清楚,防止在未来因为专利利益出现法律纠纷的情况。

      橡胶防老剂“337调查”案出现转机 

      轰动一时并引起中国轮胎行业广泛关注的美国橡胶防老剂“337调查”案出现转机。就在该案完成取证,即将开庭的前夕,原告美国富莱克斯公司先是突然取消了部分专利侵权的诉讼指控,又于10月底放弃了对包括轮胎在内的山东圣奥化工股份有限公司下游产品的救济要求。这意味着中国轮胎不再会因使用圣奥公司防老剂产品而无法进入美国市场。

      据了解,橡胶防老剂“337调查”案涉及到两个同步的诉讼:一是2005年1月,原告方美国富莱克斯公司在美国俄亥俄北部地区法院对中国山东圣奥化工股份有限公司及其他相关企业提起专利侵权之诉;二是富莱克斯公司作为申诉方向美国国际贸易委员会(ITC)申请依据美国关税法第337条进行调查,指称中国圣奥公司等有关企业侵犯了其拥有的538等3项专利,申请对由此专利中间体制成的防老剂6PPD及下游轮胎产品进入美国市场发出永久禁止令。此案由于将涉及中国每年向美国出口的约6875万条轮胎的命运而引起了中国轮胎行业的极大关注。

      今年9月27日,富莱克斯公司突然提出撤销其对中国圣奥公司的专利项下的指控,并主动提出动议要求终止与该专利侵权有关的所有调查。据了解,原告主动撤诉的原因主要是圣奥公司掌握了关于538专利不具有可实施性的有力证据。原告担心继续维持这些指控将对其不利,因此请求撤回指控。此后的10月28日,原告又确认不再寻求针对下游橡胶产品(包括轮胎、橡胶带、内胎、橡胶管等产品)的禁止令和排除令救济。这意味着购买中国圣奥公司生产的橡胶防老剂的轮胎及其他橡胶产品生产厂家可以继续向美国市场销售,其产品不再受到本次“337调查”的禁止令和排除令的威胁。至此,此前为国内橡胶业普遍担心的因使用防老剂而影响中国轮胎进入美国市场一事,也终于有了一个好的结果。

      高通与Broadcom专利纠纷升级

      近日高通再次向法院起诉Broadcom公司侵犯其专利权。这是高通今年第二次对Broadcom提出专利权控诉,也是两家公司今年6个月以来打的第四场官司。至此,这两家芯片厂商之间的专利权纠纷已呈愈演愈烈之势。

      高通向位于美国南加州的地方法庭起诉Broadcom侵犯了其两项专利,涉及图像压缩技术及视频编码解码技术。

      高通与Broadcom的专利权之争始于今年5月,是Broadcom率先向高通发难,并一口气状告高通侵犯了其10项专利,这些专利主要有关于无线、有线通信技术,以及多媒体处理技术,并涉及VoIP技术。此外,Broadcom还向美国国际贸易委员会做出投诉,称高通正在从国外商家手中进口侵犯了Broadcom专利的产品,并要求国际贸易委员会禁止高通再使用这些产品。

      今年7月时,Broadcom再次将高通送上法庭,称其在CDMA技术市场上进行垄断,并是导致美国3G手机价格一直居高不下的“罪魁祸首”。而高通也在第二天即刻做出回击,称Broadcom的指控“无凭无据”,并表示会与Broadcom周旋到底。此后高通又对Broadcom提出反诉,表示Broadcom侵犯了自己的7项专利,其中6项是关于手机集成电路的专利,另一项涉及到Wi-Fi设备芯片。

      太极与瑞士罗氏再打商标官司

      因为不满国家工商总局商标评审委员会的复审裁决,重庆太极集团、瑞士罗氏药业关于各自拥有的“散列通”、“散利痛”商标之争已闹上了法庭。

      太极旗下的西南药业股份有限公司前身是西南制药三厂,该厂曾与罗氏药业有过四年合作。但分道扬镳后,双方却陷入了长达10余年的商标争夺泥潭。最近,双方更是闹上法庭。上述太极人士证实,双方要求撤销彼此现用药品商标的诉讼请求已被北京市第一中级法院受理:罗氏要求撤消太极的“散列通”商标,太极则要求撤销罗氏的“散利痛”商标。

      知情人士透露,太极、罗氏此番闹上法庭,是因为双方对国家商标评审委员会的复审裁决不满。在复审裁决书中,该委员认为,罗氏申请撤销太极“散列通”商标的理由不成立,太极可继续使用该商标;太极申请撤销罗氏“散利痛”商标的理由也不成立,罗氏也可继续拥有该商标。

      上述复审裁决意味着当事双方都保住了商标,但又未满足双方撤销彼此商标的复议请求,罗氏不服这一结果,向北京市第一中级法院起诉,将国家商标评审委员会与太极一起告上法庭;太极也不甘落后,也向该法院提起诉讼。

      可口可乐起诉商评委“芬达”瓶型商标注册遭拒

      可口可乐公司欲将盛装“芬达”汽水的玻璃瓶图形注册为商标,但遭到国家工商总局商标评审委员会(简称商评委)拒绝,为此,可口可乐公司起诉到法院。11月1日,北京一中院证实已受理此案。

      今年7月11日,商评委认为这一图形为普通图形,缺乏商标的显著特征,不予初步审定。

      对此,可口可乐公司认为,其图形为瓶型三维标志,瓶身下半部有密集的环绕棱纹,能够与普通瓶型相区别。同时,该瓶型是盛装“芬达”饮料的特有瓶型,在消费者中已形成特定联想,而且该商标已经在多个国家获得注册,商标应有的显著性。因此要求法院撤销商评委的认定。

      知识产权判例                                                     

      哈纳考比株式会社诉中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案

      原告哈纳考比株式会社(HANA COBI Co.,LTD),住所地大韩民国汉城市瑞草区瑞草洞1556-1昌英大厦2,3,4,5,6楼。

      法定代表人金昶浩,董事长。

      委托代理人胡晓萍,上海专利商标事务所有限公司专利代理人。

      委托代理人王惠香,上海市一平律师事务所律师。

      被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市海淀区花园路7号新时代大厦。

      法定代表人廖涛,副主任。

      委托代理人许静华,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会外观申诉处复审员。

      委托代理人耿博,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处复审员。

      第三人郑灿涛,男,汉族,1968年1月8日出生,汕头市万茂塑胶制品有限公司经理,住广东省汕头市东厦路90号17幢201房。

      第三人汕头市万茂塑胶制品有限公司,住所地广东省汕头市汕樟路128号。

      法定代表人郑灿涛,经理。

      原告哈纳考比株式会社不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)于2004年9月20日做出的第6431号无效宣告请求审查决定(简称第6431号决定),于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2005年2月24日受理后,依法组成合议庭,并通知郑灿涛、汕头市万茂塑胶制品有限公司(简称万茂公司)作为本案的第三人参加诉讼,于 2005年8月24日公开开庭进行了审理。原告哈纳考比株式会社的委托代理人胡晓萍、王惠香,被告专利复审委员会的委托代理人耿博到庭参加了诉讼。第三人郑灿涛、万茂公司均明确表示不参加本案开庭审理。本案现已审理终结。

      第6431号决定系专利复审委员会针对郑灿涛和汕头市金园区万茂塑胶制品有限公司就哈纳考比株式会社所拥有的00336248.5号外观设计专利(简称本专利)所提出的无效宣告请求而做出的。专利复审委员会在第6431号决定中认定:将本专利与附件5进行比较,二者之间存在的相同点是:整体形状相同;盒体形状相同;搭扣形状相同。二者之间存在的不同点是:盒盖表面装饰线形状不同;搭扣表面孔的数量不同;盒体侧壁装饰线不同(本专利没有装饰线)。二者存在的相同点使二者的整体形状给一般消费者留下相同的视觉印象,从整体形状上一般消费者难以区别二者。装饰线的不同及搭扣上孔的数量的区别,在整体形状中属于局部细微差别,不足以导致一般消费者对二者整体形状产生明显不同的视觉效果。根据整体观察、综合判断的原则,二者属于相近似的外观设计。鉴于上述分析比较已得出本专利不符合专利法第二十三条的规定的结论,故对郑灿涛、万茂公司提交的其他证据不再进行评述。据此,专利复审委员会做出第6431号决定,宣告本专利权无效。

      原告哈纳考比株式会社不服第6431号决定,在法定期限内向本院提起行政诉讼,其诉称:一、第6431号决定对本专利外观设计保护范围认定错误。依据专利法第五十六条第二款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。该决定遗漏了本专利公告文本中A-A截面图、B-B截面图,忽略了本专利盒盖顶面凸出部分形成的从“8”变形而来的立体设计,因此决定所认定的事实有误。二、第6431号决定对本专利与附件5外观设计相似性判断有误。首先,该决定所认定的二者之间的相同点如盒体为立方体形状、盒盖四面有搭扣等均是该类产品的惯常设计,不应当作为判断外观设计相同或相近似的标准。其次,本案中外观设计相似性判断应遵循“要部”判断原则。对于密封容器而言,在盒体形状、搭扣形状都已属于业内的惯常设计的情况下,厂家往往是在此之外的易于被消费者注意的局部做出各自不同的设计,如盒盖即成为重要设计部位。因此,应当将盒盖等局部部位的设计作为判断外观设计相似性的要部。三、外观设计相似性判断应以专利法意义上的“一般消费者”的角度进行。密封容器产品的一般消费者应当对目前市场上的产品有常识性的了解,特别是对于为了节省空间、保持密封性能的要求,一般将密封容器产品制成为立方体形、盒盖四面有扣这种惯常的设计是了解的。故其在购买密封容器时往往会更加关注上述惯常设计之外的设计特点。四、如果二件外观设计在要部设计不相近似,则不属于相近似的外观设计。本专利盒盖顶面不是一个平面而是存在大面积的凸出,此凸出部分形成一从“8”变形而来的图案,因此具有立体感。而附件5所示的盒盖上仅是平面图案的设计并且其图案与本专利凸出部分所形成的图案亦不相同和相近似,因此这些区别给消费者带来的审美感受是完全不同的。此外,本外观设计盒体侧面没有图案设计,而且在每侧盖扣的两个固定孔中间上方位置还设计有一小孔,而附件5所示的外观设计中,在盒盖部位和盒体侧面装饰有波浪形线条,同时也不具有侧盖扣上的孔。另外,消费者在观察本外观设计产品时,通常从俯视角度看,从视觉角度来看最吸引视线的是盒盖的上面。由于本专利与附件5在设计要部上的区别,给整体视觉效果带来了显著影响,在整体观察、综合判断的情况下,一般消费者不会将二者误认和混同,因此,本专利与附件5属于不相近似的外观设计。被告认定上述区别是“局部细微差别”属于适用法律错误。综上,第6431号决定认定事实不清,适用法律错误,请求人民法院依法予以撤销。

      被告专利复审委员会辩称:第6431号决定所依据的证据是第三人提交的,在口头审理过程中,该证据已经双方质证,原告对其已签字认可。对于相近似性判断问题,被告坚持其在第6431号决定中的审查意见。综上,被告认为该决定认定事实清楚,说理充分,审理程序合法,请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求,维持第6431号决定。

      第三人郑灿涛、万茂公司述称:在无效审查阶段,原告对于附件5的真实性明确表示没有异议。本专利与附件5相比,二者在外观造型上一致。二者均呈扁平状的长方体;盖子和盒体的四角转折处均为R角过渡;二者于四边中央上部均有可折扣的活页及栓,且活页及栓几乎一样。二者在顶面呈现的线条虽不同,但对于容器的造型没有影响,且线条的构图不显著,不足以作为一般消费者识别区分的依据。综上所述,被告做出的第6431号决定是正确的,请求人民法院予以维持。

      本院经审理查明:

      名称为“密封容器”的外观设计专利(即本专利)由哈纳考比株式会社于2000年9月8日向国家知识产权局提出申请,优先权日为2000年7月15日,2001年5月2日被授权公告,专利号为00336248.5。本专利授权公告包括7幅视图,即主视图、仰视图、俯视图、左视图、立体图、A-A截面图、B-B截面图(见附图1)。

      2003年8月4日及2003年8月14日,郑灿涛、汕头市金园区万茂塑胶制品有限公司(后更名为万茂公司)分别就本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由均是本专利不符合专利法第二十三条的规定。郑灿涛提出无效宣告请求时提交了20份证据,后又提供了一份韩国外观设计专利作为补充证据。汕头市金园区万茂塑胶制品有限公司提交了7份证据,其中附件5是专利号为3019990011623的韩国授权公告复印件,其公告日期为2000年3月15日(见附图2)。

      2004年6月8日,专利复审委员会进行了口头审理。郑灿涛声明放弃其在提出无效宣告请求时提交的所有证据。哈纳考比株式会社对汕头市金园区万茂塑胶制品有限公司提交的附件5的真实性明确表示没有异议。2004年9月20日,专利复审委员会做出第6431号决定。该决定所附本专利视图共5幅,即主视图、仰视图、俯视图、左视图、立体图。

      2004年2月20日,汕头市金园区万茂塑胶制品有限公司的名称变更为汕头市万茂塑胶制品有限公司(即万茂公司)。

      上述事实有本专利授权公告、附件5、第6431号决定、企业名称变更核准通知书及当事人陈述等证据在案佐证。

      本院认为:

      一、关于本专利的保护范围。

      根据专利法第五十六条第二款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。因此,外观设计专利公告全部视图中显示的内容均在该专利的保护范围之内。

      本案中,本专利授权公告中除了决定附图中所示的主视图、仰视图、俯视图、左视图、立体图外,还包括A-A截面图和B-B截面图。原告主张将这两个截面图中所示的外观设计列入本专利的保护范围具有法律依据,本院予以支持。从这两个截面图上看,本专利外观设计产品的盒盖顶面上的中间部位并非仅是装饰线,其相对与盒盖底面有一微小凸起。

      二、本专利是否符合专利法第二十三条之规定。

      专利法第二十三条规定,授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。根据上述法律规定及原告的起诉理由,判断本专利是否符合专利法第二十三条的关键在于本专利是否与附件5的外观设计相近似。

      就密封容器类产品而言,并不存在相对于其他部位明显地容易引起一般消费者注意的部位,也不存在那些在使用状态下相对于其他部位对整体视觉效果影响明显强烈的部位,因此对密封容器类产品进行外观设计相近似判断时,应采用整体观察、综合判断的原则,即从外观设计的整体来确定二者是否相同或者相近似,而不从外观设计的部分或者局部出发得出二者是否相同或者相近似的结论。本案中,原告主张第6431号决定中认定的本专利与附件5的整体形状、盒体形状和搭扣形状等相同点均属于惯常设计,不应当作为外观设计相同或近似性的判断标准,而盒盖是密封容器类产品的重要设计部位,因此应适用要部判断原则。对此本院认为,由于密封容器类产品在整体形状、盒体形状、搭扣样式等方面的设计并非常规的选择,而是具有多样性的,故在原告没有提交充分的证据证明整体、盒体、搭扣形状属于密封容器产品的惯常设计且作为相近似性判断主体的“一般消费者”均予公认的情况下,原告关于将其认定为惯常设计的主张不能成立。此外,由于外观设计产品的惯常设计部分尚存在变化的可能,且其对于外观设计的整体视觉效果仍有影响,故不能将其排除在相近似性判断的依据之外。原告以本专利因存在惯常设计而适用要部判断原则的主张不能成立,本院不予支持。

      将本专利外观设计与附件5相比,二者在盒体形状以及搭扣形状的设计上相近似,整体形状也比较近似。二者的主要不同点在于:1、盒盖顶面设计不同,本专利盒盖顶面有一个两长边中间具有弧线收腰的大体呈四角圆弧过渡的矩形的图案造型,该造型相对于盒盖底面呈微小凸起,而附件5的盒盖顶面有两条波浪线贯穿左右;2、搭扣表面孔的数量不同,本专利搭扣有三个孔,即左右各有一条状孔,二孔中间偏上位置还有一较短的条状孔,而附件5搭扣只有两个孔,即左右各有一条状孔;3、盒体侧壁设计不同,附件5侧壁有两条纵向的装饰线,而本专利没有相应设计。

      对于上述不同点本院认为,本专利与附件5的外观设计在盒盖顶面的设计差异是微小的,不足以导致一般消费者对二者整体形状产生明显不同的视觉效果。而二者在搭扣数量和侧壁的装饰线上的差异更是局部细微的,不易引起一般消费者的注意。因此,根据整体观察、综合判断的原则,二者的上述不同之处,对于产品的整体视觉效果不具有显著的影响,容易造成一般消费者混淆、误认,因此二者属于相近似的外观设计。

      三、第6431号决定中附图的使用是否合法。

      根据《审查指南》的相关规定,对于涉及外观设计相同或者相近似性判断的审查决定,应当根据需要使用外观设计的图片或者照片作为审查决定的附图。因此可以看出,被告做出的审查决定可以根据需要选择使用足以做出相似性判断的部分视图作为决定的附图。

      本案中,本专利授权公告中的A-A截面图和B-B截面图中所示的本专利盒盖顶面的凸起是微小的,在本专利与附件5产品整体相近似性判断中的作用也是细微的。在依据本专利的其他5幅视图足以认定本专利与附件5属于相近似的外观设计的情况下,被告在第6431号决定中没有援引该两幅截面图并无不妥。原告关于被告遗漏了外观设计的视图因而属于认定事实错误的主张不能成立,本院不予支持。

      综上,被告做出的第6431号决定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持。原告哈纳考比株式会社请求撤销该决定的理由不能成立,本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,本院判决如下:

      维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会做出的第6431号无效宣告请求审查决定。 

      案件受理费1000元,由原告哈纳考比株式会社负担(已交纳)。

      如不服本判决,原告哈纳考比株式会社可在本判决书送达之日起30日内,被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、第三人郑灿涛和汕头市万茂塑胶制品有限公司可在本判决书送达之日起15日内,向本院提交上诉状并交纳上诉案件受理费1000元(开户行:中国工商银行北京分行黄楼支行,户名:北京市第一中级人民法院,帐号:144537-48),上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

      集佳律所动态                                                       

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      2005年11月3-4日,四川江口醇酒业(集团)有限公司诉湛江开发区永超超市、四川诸葛酿有限公司、泸州千年酒业有限公司不正当竞争案,在广东省湛江市中级人民法院开庭审理,戴福堂律师、周丹丹实习律师作为四川诸葛酿有限公司、泸州千年酒业有限公司的代理人参加诉讼。

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      2005年10月27日,黑龙江完达山乳业股份有限公司诉瓦房店市完大山纸制品厂商标侵权纠纷一案,一审由辽宁省大连市中级人民法院审理终结。判决结果为原告完达山乳业股份有限公司胜诉。集佳律所刘文彬律师为原告诉讼代理人。

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      2005年10月31日,集佳律所梁勇律师作为海尔公司的诉讼代理人,就谢文武诉青岛海尔通讯有限公司专利侵权二审一案,向北京市高级人民法院递交了相关证据。